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新刑法

宪法属于一个国家最根本的法律,而刑法和民法则是基本法律。刑法和民法的制订和修改,必须以宪法为基础,不得违反宪法。所以,相比较而言,宪法属于上位法,而刑法和民法属于下位法。宪法的效力要高于刑法和民法。

新刑法

民法调整平等主体的公民、法人之间财产关系和人身关系。(比如规范合同怎么签)
刑法是规定什么样的行为是犯罪,处以何种刑罚的法律。(比如盗窃要怎么判)

酷刑是一种非正常的惩罚手段 ,指的是通过对人的身体或身体的特殊部位的摧残, 使受刑人感到痛苦、 死亡或人格丧失尊严来达到惩戒目的的刑罚。尤其在中国古代实施的各种酷刑之多,手段之残忍令人咂舌。

酷刑归根到底是一种“人治”的体现,是古代帝王和统治阶级为了维护自身统治实施的对老百姓惨无人道的刑罚。我们今天来盘点一下那些中国古代惨无人道的酷刑。

肉刑

肉刑制度源远流长,我国古代最早出现的刑罚就是“肉刑”。肉刑主要包括劓yi(割鼻子),刖yue(斩足),宫(残害生殖器),墨(面部涂黑刻字),笞chi杖(打板子)以及杀(死刑),我接下来着重介绍一下比较残忍的劓和宫。

  • 劓( yì ,音义)。即割掉鼻子。鼻子是人呼吸和辨别香臭的重要器官 , 而且也是面部形象的重要标志。西周时期成为法定的刑罚,失去鼻子就基本失去嗅觉,并且外貌可以让人直接分别你曾经犯下过罪行,可以说伤害是不断延续的。
  • 宫,即宫刑,又称腐刑,是一种残害男女生殖器的一种酷刑,没错不是只针对男性。司马迁曾经就遭遇过宫刑,但是单单我们以为的割掉生殖器是不能完全说明司马迁的痛苦和内心的强大。一般而言,男子叫去势。即先割掉其生殖器,然后带其去一密不透风的密室蹲上百日,等其伤口愈合。据说的因为受刑者伤口怕风,如果想苟全性命必须到密室中恢复,男性的象征没啦,还要被关百日禁闭,司马迁是怎么撑过来的不敢想象。对女子则叫幽闭,用很长的木棍凿其下体,使其失去生理和生育功能。受宫刑者,生理和心理都遭受到严重创伤,生不如死,如同行尸走肉,故又称“腐刑”。

死刑中的酷刑

死刑是最严厉的刑罚,他的目的是剥夺人的生命。然而古代统治者认为普通的死并不能震慑生者,古代的很多死刑是对肉体和人格的双重侮辱。

  • 车裂,即五马分尸。历史中商鞅受到秦朝贵族阶级报复,最终商鞅车裂而亡。车裂将人四肢和头颅系在不同方向的车子上,使马拉动使人裂为五块。行刑时候刽子手特意放慢马的速度,将人慢慢拉死,可以说极其残酷。
  • 剥皮。剥皮本身是作为死后的附加刑,即让死者死无归属。剥的时候由脊椎下刀,一刀把背部皮肤分成两半,慢慢用刀分开皮肤跟肌肉,像蝴蝶展翅一样的撕开来。更加夸张的是其后逐渐演变成一种死刑,即活剥。明朝太祖朱元璋为了惩治贪官,便采取剥皮的刑罚。明朝大臣蓝玉便被以谋反罪将其逮捕下狱,并被剥皮实草。
  • 凌迟。凌,缓也;迟,慢也。凌迟即缓慢的死刑,即千刀万剐。凌迟一般用刀,并且用严格规定,最多3600刀,连割三天。据说明朝崇祯年间,郑曼便足足割满3600刀,真就千刀万剐。《宋史》记载:“凌迟者,先断其肢体,次绝其吭。”双眉,双肩,双乳,双肘……一步步最后到心脏。有一些刽子手甚至将凌迟视为看家手段,“精益求精,细工出慢活”,在犯人身上做足文章,犯人往往被割的体无完肤,但依然留有一口气。凌迟是中国历史上最残酷,最野蛮的刑罚。
  • 绞刑。即用绳子勒住犯人脖子使其窒息死亡。严格意义上来说绞刑不算是一种酷刑,自杀之人也常常采用上吊的方法终结自己生命。但是真正实践当中,却往往没有那么简单,绞刑常常和“弃市”并用,即在市场执行绞刑并暴尸,故死者不但痛苦还极其耻辱。

酷刑是惩治犯罪的手段, 但同时也是人类套在自己脖颈上的枷锁 。如今,酷刑在中国已经被废除,但是酷刑思想依旧残留,程序性酷刑,司法实践中的严刑逼供依旧没有断绝。法律不仅仅是惩罚犯罪还有保障人的权利,其中也包括罪犯的权利,屈打成招是对正义和法律本身的亵渎。

  你好。根据我国《刑法》第32条、第33条、第34条之规定,我国刑罚分为主刑和附加刑两种。主刑的种类有:   1.管制;   2.拘役;   3.有期徒刑;   4.无期徒刑;   5.死刑。   附加刑的种类有:   1.罚金;   2.剥夺政治权利;   3.没收财产。   附加刑也可以独立适用。

  刑法的适用范围,即刑法的效力范围,是指刑法在什么地方、对什么人和在什么时间内具有效力。刑法的适用范围,分为刑法的空间效力与刑法的时间效力。

  一、刑法的空间效力

  刑法的空间效力所解决的是一国刑法在什么地域、对什么人适用的问题。从各国刑法及国际条约的规定来看,一国刑法不仅能适用于本国领域内,而且在一定条件下也能适用于本国领域外;但刑法在国外的适用受到国际法的制约,制约刑法空间上的适用范围的国际法原则,就是国家自己保护与国际协同。

  (一)对国内犯的适用原则

  刑法对国内犯的基本适用原则是属地管辖原则,即一个国家对发生在本国领域内的犯罪人,不管行为人是谁,都适用本国刑法。刑法第6条第1款是对属地管辖原则的规定,即“凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法”。

  “法律有特别规定”包括以下几类情况:

  (1)不适用中国刑法(广义刑法)的情况。即享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任问题,通过外交途径解决,不适用我国刑法。

  (2)不适用中华人民共和国刑法典及其他具有普遍效力的刑事法律的情况。即香港、澳门与适用其本地刑法,而不适用中华人民共和国刑法典及其他具有普遍效力的刑事法律;

  (3)不适用刑法典的情况。即刑法典颁布后国家立法机关制定了特别刑法,出现法条竞合的情况时,根据特别法优于普通法的原则,不适用刑法典,而适用特别刑法。

  (4)不适用刑法典的部分条文的情况。即民族自治地区不能全部适用刑法典,而由自治区或者省的人民代表大会根据当地民族的政治、经济、文化的特点和刑法规定的基本原则,制定了变通或者补充的规定时,行为符合该变通或者补充规定的,适用该变通或补充规定,而不适用刑法典条文。作为属地管辖原则的补充原则是旗国主义,即挂有本国国旗的船舶或者航空器,不管其航行或停放在何处,对在船舶与航空器内的犯罪,都适用旗国的刑法。因此凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的,也适用中国刑法(刑法第6条第2款)

  (二)对国外犯的适用原则

  国外犯有三种情况:一是中国公民在国外实施的犯罪;二是外国人在国外实施的危害中国国家或者中国公民权益的犯罪;三是外国人在国外实施的危害各国共同利益的犯罪。

  1、属人管辖原则。这里的属人管辖原则,是指积极的属人管辖原则,即本国公民在国外犯罪的,也适用本国刑法。

  2、保护管辖原则。保护管辖原则的基本含义是,不论本国人还是外国人,其在国外的犯罪行为,只要侵犯了本国国家利益或者本国公民的权益,就适用本国刑法。

  3、普遍管辖原则。普遍管辖原则以保护各国的共同利益为标准,认为凡是国际公约或者条约所规定的侵犯各国共同利益的犯罪,不管犯罪人的国籍与犯罪地的属性,缔约国或参加国发现犯罪人在其领域之内时便行使刑事管辖权。

  适用普遍管辖原则受到一定限制:

  (1)适用该原则的犯罪必须是危害人类社会共同利益的犯罪;

  (2)管辖国应是有关公约的缔约国或参加国;

  (3)管辖国的国内刑法也规定该行为是犯罪;

  (4)犯罪人出现在管辖国的领域内。

  (三)对外国刑事判决的承认

  我国刑法第10条采取了消极承认的做法,即外国确定的刑事判决不制约本国刑罚权的实现。具体而言,不管外国确定的是有罪判决还是无罪判决,对同一行为本国可行使审判权,但对外国判决及刑罚执行的事实给予考虑。换言之,凡在中华人民共和国领域外犯罪,依照我国刑法的规定应当负刑事责任的,虽然经过外国审判,仍然可以依照我国刑法进行追究;但是在外国已经受过刑罚处罚的,可以免除或者减轻处罚。

  二、刑法的时间效力

  刑法的时间效力,是指刑法的生效时间、失效时间以及对刑法生效前所发生的行为是否具有溯及力的问题。

  (一)刑法的生效时间   刑法的生效时间有两种方式:一是从公布之日起生效。二是公布之后经过一段时间再施行。我国现行刑法是1997年3月14日公布,于同年10月1日开始施行。

  (二)刑法的失效时间

  法律的失效时间,即法律终止效力的时间,通常要由立法机关作出决定。从世界范围看,法律失效的方式有很多种,诸如新法公布实施后旧法自然失效,立法机关明确宣布废止某一法律,某一法律在制定时即规定了有效期限等。我国刑法的失效基本上包括两种方式:

  一是由立法机关明确宣布某些法律失效。

  二是自然失效,即新法施行后代替了同类内容的旧法,或者由于原来特殊的立法条件已经消失,旧法自行废止。

  (三)刑法的溯及力

  刑法的溯及力,即刑法生效以后,对于其生效以前未经审判或者判决尚未确定的行为是否适用的问题。如果适用,就是有溯及力;如果不适用就是没有溯及力。

  刑法第12条第1款规定:“中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为,如果当时的法律不认为是犯罪的,适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的,依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的,按照当时的法律追究刑事责任,但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的,适用本法。”本条第2款规定:“本法施行以前,依照当时的法律已经作出的生效判决,继续有效。”根据这一规定,对于1949年10月1日中华人民共和国成立至1997年10月1日新刑法(简称97刑法)施行前这段时间内发生的行为,应按以下不同情况分别处理:

  第一,当时的法律不认为是犯罪,97刑法认为是犯罪的,适用当时的法律,即刑法没有溯及力。

  第二,当时的法律认为是犯罪,但97刑法不认为是犯罪的,只要这种行为未经审判或者判决尚未确定,就应当适用97刑法,即97刑法具有溯及力。

  第三,当时的法律和97刑法都认为是犯罪,并且按照97刑法总则第四章第八节的规定应当追诉的,原则上按当时的法律追究刑事责任,即97刑法不具有溯及力。这就是从旧兼从轻原则所指的从旧。但是,如果当时的法律处刑比97刑法重,则应适用97刑法,97刑法具有溯及力。这便是从轻原则的体现。

  第四,如果当时的法律已经作出了生效判决,继续有效。即使按修订后的刑法的规定,其行为不构成犯罪或处刑较当时的法律要轻,也不例外

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